美國聯(lián)邦刑事訴訟規(guī)則和證據(jù)規(guī)則

出版時間:1998-03  出版社:中國政法大學(xué)出版社  作者:本書編寫組  譯者:卞建林  
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內(nèi)容概要

美國刑事訴訟簡介
在法律傳統(tǒng)上,美國源自英國普通法系,實行判例制度,沒
有系統(tǒng)成文的刑事訴訟法典。自1945年起,美國醞釀、制訂了一
個《聯(lián)邦刑事訴訟規(guī)則》,后又進(jìn)行了多次修改。1975年8月15
日修改后的規(guī)則共60條,此后這一體系一直維持至今。但其中第
19條已于1966年2月28日被廢除,第37條和第39條也于1967
年12月4日被廢除,空余條目而無內(nèi)容。《聯(lián)邦刑事訴訟規(guī)則》為
聯(lián)邦地區(qū)法院制訂,多系原則性的規(guī)定,而且調(diào)整的范圍僅限于
狹義的訴訟,即始于控告,終于判決。不象大陸法系國家的刑事
訴訟法典那樣系統(tǒng)、完整和嚴(yán)謹(jǐn)。證據(jù)方面,美國承襲了英國法
中有關(guān)證據(jù)的關(guān)聯(lián)性、可采性、證明責(zé)任、證明手段等原則和規(guī)
則,但又有新的發(fā)展。一方面表現(xiàn)為一些重要的證據(jù)原則和制度
得到發(fā)展和加強(qiáng),如排除非法證據(jù)規(guī)則;另一方面,在聯(lián)邦和有
些州制訂了一些實用性很強(qiáng)的證據(jù)法典或證據(jù)規(guī)則,如《加利福
尼亞證據(jù)法典》、《新澤西州證據(jù)法典》、《統(tǒng)一證據(jù)規(guī)則》等,而
最權(quán)威、最具代表性的為《聯(lián)邦證據(jù)規(guī)則》,這是美國聯(lián)邦最高法
院制訂規(guī)則的程序與國會立法程序相結(jié)合的產(chǎn)物,由最高法院于
1965年組成班子著手起草,國會1975年1月2日批準(zhǔn),同年2月
1日生效。此后對此規(guī)則又進(jìn)行了多次修訂,幾乎每隔幾年修訂一
次,最近的一次修訂為1990年12月1日對第609條的修改。
美國的刑事訴訟,在承襲英國傳統(tǒng)的抗辯式訴訟程序的基礎(chǔ)
上,有了很大發(fā)展,形成自己的特點,成為當(dāng)代具有代表性的兩
大刑事訴訟模式之一―英美法系當(dāng)事人主義訴訟的典型。為了便
利讀者理解美國的《聯(lián)邦刑事訴訟規(guī)則》和《聯(lián)邦證據(jù)規(guī)則》,下
面試對美國的刑事訴訟制度和刑事證據(jù)制度作一概要的介紹。
憲法保障
美國刑事司法制度的最大特點,就是將一些直接涉及公民人
權(quán)和自由的訴訟行為上升到憲法高度,為公民在刑事訴訟中的權(quán)
利提供憲法性的保障。這些保障集中體現(xiàn)在憲法前十條修正案
(又稱權(quán)利法案)中,概括起來為:人身、住宅、文件和財產(chǎn)不受
無理搜查和扣押的權(quán)利;由犯罪行為發(fā)生地的公正陪審團(tuán)予以迅
速和公開審理的權(quán)利;不得因同一犯罪行為而受兩次生命或身體
危險的權(quán)利;不得在任何刑事案件中被迫自證其罪的權(quán)利;獲得
律師幫助為其辯護(hù)的權(quán)利;被告知控告性質(zhì)和理由的權(quán)利;以強(qiáng)
制手段取得于被告人有利證據(jù)的權(quán)利;與對方證人對質(zhì)的權(quán)利;不
得被課以過多保釋金和過重罰金的權(quán)利;不得被課以殘酷和非常
刑罰的權(quán)利;不經(jīng)“正當(dāng)法律程序”不得剝奪任何人的生命、自
由或財產(chǎn)的權(quán)利;獲得法律平等保護(hù)的權(quán)利;等等。
最初,“權(quán)利法案”被認(rèn)為只適用于聯(lián)邦政府,各州的訴訟受
州的憲法和法律調(diào)整。1868年憲法第十四條修正案被通過,規(guī)定
“各州不得制定或施行剝奪合眾國公民的特權(quán)與豁免的法律。也不
得未經(jīng)正當(dāng)?shù)姆沙绦?,即行剝奪任何人的生命、自由或財產(chǎn)。并
在其轄境內(nèi),也不得否認(rèn)任何人應(yīng)享法律上的同等保護(hù)?!弊罡叻?br />院通過判例確認(rèn),根據(jù)第十四條修正案“正當(dāng)法律程序”的要求,
“權(quán)利法案”中關(guān)于基本人權(quán)的保障,除了經(jīng)大陪審團(tuán)提起公訴和
禁止課以過多保釋金和罰金的權(quán)利外,同樣適用于在州司法系統(tǒng)
進(jìn)行的刑事訴訟。
“權(quán)利法案”對個人權(quán)利的保障,在刑事訴訟中集中體現(xiàn)在審
判階段,并且在長期的司法實踐中得到充分發(fā)展。
一、獲得律師幫助辯護(hù)的權(quán)利
美國憲法第六條修正案規(guī)定,被告人享有獲得律師幫助為其
辯護(hù)的權(quán)利。在司法實踐中,這一保障被理解為在刑事訴訟的每
個重要階段被告人都可以由其律師代表,其目的是切實保障刑事
被告人在刑事訴訟各階段的合法權(quán)益不受侵犯,切實保障法庭的
公正審判得以實現(xiàn)。如果被告人因貧窮無錢聘請律師,法院有義
務(wù)為其指定律師,費用由政府方開支。如果在審判階段,或者在
被告人對指控作答辯時,或者在課刑時,沒有給予或保障被告人
這一權(quán)利,則構(gòu)成對憲法權(quán)利的重大侵犯,其后果是自動撤消任
何對被告人定罪的裁決。
二、獲得迅速、公開審判的權(quán)利
憲法第六條修正案規(guī)定,在一切刑事訴訟中被告人享有獲得
迅速、公開審判的權(quán)利。這一權(quán)利實際包含兩個方面,一是迅速
審判,二是公開審判。所謂迅速審判就是無不必要的延誤,如何
衡量要考慮若干因素,如延誤的長短,延誤的原因,被告人有未
主張這項權(quán)利以及對被告人造成的不公正后果等。如果被告人獲
得迅速審判的權(quán)利受到侵犯,唯一的補(bǔ)救就是撤消指控,而且此
后對同一罪行不能再次提出指控。獲得公開審判同樣是被告人受
憲法保障的權(quán)利,但法庭在訴訟的某一階段根據(jù)顯示的適當(dāng)理由,
如涉及年輕女性的強(qiáng)奸案件中過于渲染的情節(jié),可以決定不許公
眾旁聽,或限制某些人旁聽。一般說來,被告人的親友不在禁止
旁聽之列。
三、由陪審團(tuán)審理的權(quán)利
憲法第三條第二款第三項和第六條修正案對此均有規(guī)定。司
法實踐中,將標(biāo)準(zhǔn)控制在凡被控以法定最高刑為六個月以上監(jiān)禁
之罪行時,有權(quán)要求經(jīng)陪審團(tuán)審判。由于這是一項受憲法保障的
權(quán)利,而不是必經(jīng)的訴訟程序,因此被告人可以放棄,選擇由職
業(yè)法官審判。在聯(lián)邦司法系統(tǒng),陪審團(tuán)由12人組成,并且要求意
見一致才能裁決被告人有罪。在州司法系統(tǒng),不要求陪審團(tuán)必須
意見一致,聯(lián)邦最高法院通過判例(Apocadav.Oregon)曾經(jīng)確
認(rèn),在十二名陪審員中有九名贊成有罪的裁決并不違憲。
四、獲得公正、公平審判的權(quán)利
憲法基礎(chǔ)源于第五條和第十四條修正案關(guān)于正當(dāng)法律程序的
要求。美國刑事司法制度有兩個基本原則,一是任何人必須由公
正的法庭審判才能定罪;二是任何人被定罪只能以法庭上采納的
證據(jù)為基礎(chǔ)。因此,在審判前或?qū)徟衅陂g對某起重大案件的過度
宣傳可能對陪審團(tuán)產(chǎn)生不良影響,或者導(dǎo)致陪審員錯誤地考慮并
非在法庭上出示的資訊。為了控制或消除不當(dāng)宣傳的影響,保障
被告人利益,根據(jù)案情需要可以采取多種方法,如更換審判地點;
將陪審員與外界隔離;延期審理;或者限制出庭律師向社會泄露
案情,甚至由法官對報紙、電視等新聞媒體加以限制。如果被告
人的這一憲法權(quán)利受到侵犯,有關(guān)定罪將被撤消。
五、與對方證人對質(zhì)的權(quán)利
這一權(quán)利存在于所有刑事訴訟之中,包括審判、預(yù)審和未成
年人訴訟。但是不適用于純粹調(diào)查的程序,如大陪審團(tuán)程序,驗
尸官的詢問,和立法機(jī)關(guān)的調(diào)查。對質(zhì)權(quán)由三個部分構(gòu)成,即向
對方證人作交叉詢問的權(quán)利;親自出席庭審的權(quán)利;和了解控訴
方證人身份的權(quán)利。
六、以強(qiáng)制手段取得于被告人有利證據(jù)的權(quán)利
憲法基礎(chǔ)源自第六條修正案。內(nèi)容有兩個方面:要求證人出
庭作證的權(quán)利;提出辯護(hù)的權(quán)利,包括被告人傳喚己方證人和提
出自己關(guān)于案件事實的說法的權(quán)利。據(jù)此,如果法官對唯一的辯
護(hù)方證人作威脅性的評論實際造成其不敢如實作證的后果,或者
排除至關(guān)重要的辯護(hù)證據(jù),均構(gòu)成對被告人辯護(hù)權(quán)的嚴(yán)重侵犯。
七、反對自我歸罪的權(quán)利
反對自我歸罪的權(quán)利由憲法第五條修正案的規(guī)定引伸而來,
旨在禁止政府使用暴力、強(qiáng)制或其他非法手段取得被告人的陳述、
承認(rèn)或坦白。這一特權(quán)只適用于自然人被告人,而且只適用于強(qiáng)
迫被告人提供證詞。因此,采用一定的強(qiáng)制手段使被告人接受合
理的身體或精神檢查,如提取指紋、腳印、血樣等,不受此特權(quán)
的限制。
八、證明有罪必須排除合理懷疑的權(quán)利
憲法第五條修正案和第十四條修正案關(guān)于正當(dāng)程序的規(guī)定,
要求對于確認(rèn)被告人犯有被控罪行所必要的每一項事實的證明都
必須達(dá)到排除合理懷疑的程度。否則根據(jù)無罪推定的原則,就要
依法判決被告人無罪。
九、防止雙重危險的權(quán)利
第五條修正案規(guī)定,任何人不得因同一罪行遭受兩次生命或
身體的危險。這意味著犯罪人只能因同一罪行受一次追訴或懲罰,
當(dāng)被告人已經(jīng)因一項罪行受到指控,該指控已經(jīng)產(chǎn)生定罪或無罪
(或者等于宣告無罪的撤消案件)的裁決,那么禁止對同一罪行有
任何進(jìn)一步的起訴或懲罰。
以上是美國憲法關(guān)于刑事訴訟中權(quán)利保障的一些原則性規(guī)
定。當(dāng)然,規(guī)定是一回事,實際執(zhí)行又是另一回事,紙上的規(guī)定
并不等于現(xiàn)實的存在。貧富的巨大差異極易造成在訴訟權(quán)利上的
實際不平等,轟動世界的所謂“世紀(jì)審判”的O.J.辛普森一案
的審判結(jié)果,便向世人清晰地揭示了這一點。
訴訟程序
總體上,美國的刑事訴訟程序可以分為三個階段,即審前程
序,審理程序,和審后程序。從近數(shù)十年的發(fā)展來看,審前程序
在美國刑事訴訟中所起的作用越來越大,地位越來越重要。一方
面,聯(lián)邦最高法院通過始于六十年代的司法革命,將警察的偵查
行為納入法制的軌道,明確被告人自被訊問起有權(quán)獲得律師的幫
助,禁止以非法手段收集證據(jù),運用司法權(quán)力強(qiáng)行將憲法對被告
人訴訟權(quán)利的保障在審前程序加以貫徹;另一方面,大量的刑事
案件不需要經(jīng)過正式庭審便可以在審前程序得到解決,特別是隨
著“答辯交易”的合法化和廣泛流行,使得在審前程序解決的刑
事案件高達(dá)百分之八十至九十。在不少美國人看來,這種審判前
的解決,在刑事司法程序中,即使不是最關(guān)鍵的時刻,也是關(guān)鍵
時刻之一。這是了解美國刑事訴訟制度必須加以注意的。
一、審前程序(ProcedurePriortoTrial)
盡管重罪與輕罪之間,州與州之間,甚至在一州內(nèi)地方與地
方之間,以及理論與實際之間,刑事訴訟程序并不完全一致。但
一般說來,審判前程序基本包括以下幾個步驟,即:1、提出控告;
2、逮捕;3、在警察局“登記”;4、逮捕后在治安法官前聆訊;5、
預(yù)審;6、正式起訴;7、傳訊;8、被告人答辯。下面擬結(jié)合《聯(lián)
邦刑事訴訟規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,對審前程序的主要內(nèi)容作概要的
介紹。
1、控告(Complaint)??馗媸钦f明犯罪事實的書面陳述,可
以是指控、報案或檢舉,通常由犯罪被害人或者獲得有關(guān)犯罪信
息的警方人員向聯(lián)邦治安法官或法律規(guī)定的其他適當(dāng)官員提出。
控告一般構(gòu)成簽發(fā)逮捕令狀的基礎(chǔ)。
2、逮捕(Arrest)。在美國指司法當(dāng)局拘留或羈押某人使其回
答法律上的指控或接受訊問。分有證逮捕與無證逮捕兩種。有證
逮捕由治安法官根據(jù)控告或者偵查人員提交的經(jīng)宣誓的提請簽發(fā)
令狀申請書,經(jīng)審查確認(rèn)存在合理根據(jù)而簽發(fā)逮捕令,由警察或
其他執(zhí)法人員執(zhí)行。無證逮捕指由于情況緊急,事先未取得治安
法官簽發(fā)的逮捕令而進(jìn)行的逮捕。在司法實踐中,警官在自己在
現(xiàn)場的情況下對正在作案、企圖作案或剛作完案的重罪犯和擾亂
治安者,或者掌握了足以證明嫌疑人犯有重罪的合理根據(jù)時,可
以執(zhí)行無證逮捕。普通公民對于現(xiàn)場作案的重罪犯也可以進(jìn)行無
證逮捕。
由于公民的人身、住所權(quán)利受憲法保護(hù),逮捕的條件有嚴(yán)格
限制。憲法第四條修正案要求除非具有“合理根據(jù)(Probable
Cause)”,否則不得簽發(fā)逮捕令。根據(jù)聯(lián)邦最高法院有關(guān)判例和法
律學(xué)者的一般解釋,所謂“合理根據(jù)”指,根據(jù)執(zhí)法人員所了解
的事實和情況或者所得到的可以合理信賴的信息,足以使一個正
常而謹(jǐn)慎的人相信犯罪正在發(fā)生或者已經(jīng)發(fā)生。實踐中掌握,即
事實和材料使一個正常理智的人相信嫌疑人有罪的可能性要大于
無罪的可能性。
3、登記(Booking)。嫌疑人被逮捕后帶到警察局,要履行登
記手續(xù),包括嫌疑人的姓名、住址,逮捕的時間,涉及的罪行。如
果是重罪,還要照相和提取指紋。
4、在治安法官前初次聆訊(AppearancebeforeMagistrateaf-
terArrest)。在大多數(shù)司法區(qū),立法和法院規(guī)則要求將被捕者無不
必要延誤(withoutUnnecessaryDelay)地解送至地方法官或治安
法官面前接受訊問。盡管“無不必要延誤”的確切含義各州不太
一致,但在聯(lián)邦和大多數(shù)州,如果超過六個小時仍未將被捕人解
送至法官前接受詢問,是考慮被告人認(rèn)罪交待是否自愿的一個重
要因素。
當(dāng)被捕者被押解至治安法官處接受訊問時,治安法官首先應(yīng)
當(dāng)告知被捕者依法所享有的權(quán)利,通常包括適用所謂“米蘭達(dá)警
告”或“米蘭達(dá)規(guī)則”,即告知被捕人或嫌疑人有權(quán)保持沉默;他
所講的一切都可能在法庭上用作不利于他的證據(jù);有權(quán)獲得律師
幫助,如果因貧窮而請不起律師,可以由國家為其提供律師;以
及其他由立法規(guī)定的權(quán)利。
如果指控是輕罪,此時被捕者可以同時被傳訊,被要求對指
控作出答辯。如果指控是重罪,通常不要求被捕者作答辯,而是
安排對重罪指控進(jìn)行預(yù)審。當(dāng)治安法官對被捕者進(jìn)行初次訊問時,
還要對被捕者作適當(dāng)?shù)臅簳r處置,如決定將被捕者繼續(xù)關(guān)押,或
者將被捕者具結(jié)釋放或取保釋放。
5、預(yù)審(PreliminaryExaminati0n)。有時又稱預(yù)先聽證(pre-
liminaryhearing)或?qū)彶樾詫徟校╡xaminingtrial)。被指控犯有
重罪的被告人有權(quán)要求在近期內(nèi)舉行預(yù)審,預(yù)審的主要目的是審
查是否存在合理根據(jù)以支持對被告人提出的指控,以確定是否交
付審判。如果缺乏合理根據(jù)就要撤消指控,以防止輕率將被告人
交付審判,保護(hù)被告人名譽(yù)及其他合法利益不受損害。此外,預(yù)
審時還有稱作“證據(jù)先悉”的程序,各方當(dāng)事人用以了解對方所
掌握的在訴訟中必要或有價值的材料,特別是辯護(hù)方從控訴方摸
底,控訴方必須在預(yù)審中提出足以確立合理根據(jù)的必要證據(jù),并
且有義務(wù)將準(zhǔn)備傳喚出庭作證的證人名單和其他準(zhǔn)備在法庭上用
作證據(jù)的目錄提供給法庭和辯護(hù)一方,并應(yīng)法庭和辯護(hù)人的要求
作出解釋和說明。
預(yù)審在地區(qū)法院進(jìn)行,檢察官和被告人均應(yīng)到庭,辯護(hù)律師
也可以出庭。證人需要出庭作證,被告人可以對控方證人進(jìn)行交
叉詢問。被告人可以出示證據(jù),但沒有義務(wù)這樣作。被告人也可
以提出各種申請,但以非法手段采證為由對控方證據(jù)提出異議申
請禁止采納,在預(yù)審階段不適用。進(jìn)行預(yù)審的法官不能以后再主
持庭審,以防止對案件形成預(yù)斷。
需要指出的是,預(yù)審對被控以重罪的被告人而言是一項權(quán)利,
但并非刑事訴訟中的必經(jīng)程序,被告人可以放棄預(yù)審而直接進(jìn)入
審判階段。另外,凡經(jīng)大陪審團(tuán)審查決定起訴的,一般不再經(jīng)過
預(yù)審。
6、起訴(FilingofAccusat0ryPleadings)。對被告人的正式
指控始于政府向有管轄權(quán)的法院提交起訴狀。起訴狀有兩種。經(jīng)
大陪審團(tuán)審查簽署的稱大陪審團(tuán)起訴書(Indictment),不經(jīng)大陪
審團(tuán)審查由檢察官直接以州或國家的名義提起的稱檢察官起訴書
(Information)。為保障被告人權(quán)益,防止可能濫用職權(quán),檢察官
直接起訴一般要經(jīng)過預(yù)審。
7、傳訊(Arraignment)。當(dāng)大陪審團(tuán)起訴書或檢察官起訴書
提交法院后,法院應(yīng)根據(jù)迅速及時的原則,對該案安排傳訊。傳
訊應(yīng)當(dāng)在公開法庭進(jìn)行,被告人必須到庭。法官首先問明被告人
個人情況,然后向被告人宣讀起訴書,說明指控性質(zhì),告知被告
人享有的訴訟權(quán)利,接著要求被告人對指控作出答辯。
8、被告人答辯(PleabyDefendant)。在現(xiàn)代刑事訴訟中,通
常有三種形式的答辯供被告人選擇,即認(rèn)罪答辯、無罪答辯和不
愿辯護(hù)也不承認(rèn)有罪的答辯。如果被告人作認(rèn)罪答辯,法官查明
此答辯系出于被告人自愿,而且被告人明了作此答辯的后果和意
義,一般情況下法院不再開庭,可以徑行對被告人作出判決。即
被告人作出認(rèn)罪答辯,就意味著放棄由陪審團(tuán)或法庭審判的權(quán)利。
如果被告人作無罪答辯,即不承認(rèn)有罪,則法院需盡快安排開庭
并做好開庭前的準(zhǔn)備。
除此之外,在聯(lián)邦和一些州,被告人還可以作一種所謂不愿
爭論的答辯,即不愿辯護(hù)也不承認(rèn)有罪的答辯。首先需要明確,所
謂不愿爭論并不是說被告人沉默不語。在美國,刑事訴訟中實行
無罪推定,被告人有沉默權(quán),不能因被告人沉默而推論其認(rèn)罪。此
種不愿爭論的答辯,性質(zhì)后果與認(rèn)罪答辯相同。區(qū)別僅在于,不
愿爭論的答辯不能作為日后提起要求損害賠償?shù)拿袷略V訟中的承
認(rèn)。對于不愿爭論的答辯,法律有一些限制。如聯(lián)邦刑事訴訟規(guī)
則第11條規(guī)定,被告人只有在法庭允許下才能作不愿辯護(hù)也不承
認(rèn)有罪的答辯。法庭只有在充分考慮雙方當(dāng)事人的意見和有效司
法方面的公共利益后,才能接受此種答辯。
上已指出,在當(dāng)代美國的刑事訴訟中,審判前的程序占十分
重要的地位,特別是隨著答辯交易的合法化和廣泛采用,所謂
“審判前的解決”實際所起的作用越來越大。答辯交易(PlesBar-
gaining),又稱答辯談判(PleaNegotiati0n),答辯協(xié)議(PleaA-
greement),指起訴和辯護(hù)雙方律師在庭外進(jìn)行磋商和談判,起訴
方以撤消部分指控、降格控訴或者建議法官從輕判刑等許諾換取
被告人作認(rèn)罪答辯,以便節(jié)省審判所需的時間和開支,特別是避
免審判的不確定性。在此磋商的過程中,雙方律師要經(jīng)過認(rèn)真的
準(zhǔn)備,可能還要進(jìn)行激烈的討價還價,如同市場上做交易那樣,故
稱答辯交易。自從本世紀(jì)六十年代中期答辯交易經(jīng)聯(lián)邦最高法院
確認(rèn)為合法程序后,在美國刑事訴訟中被大量采用。以紐約市為
例,據(jù)統(tǒng)計1990年犯重罪而被逮捕的有118,000人次,其中64,
000人在偵查階段就作交易處理了,占54.24%;有54,000按
重罪起訴到法院,占45.76%,不足一半。在起訴到法院的54,
000人中,45,000是按答辯交易解決的,占83.33%;5,000人
因證據(jù)不足而撤消案件,占9.26;僅4,000人按正式程序開庭
審判,占7.41%。在其他一些地區(qū),有的用答辯交易處理的案件
比例高達(dá)百分之九十以上。
如果控訴與辯護(hù)雙方已達(dá)成答辯協(xié)議,應(yīng)當(dāng)在法庭傳訊時告
知法官。對此協(xié)議法庭可以接受,也可以拒絕。如果接受,法官
應(yīng)當(dāng)通知被告人準(zhǔn)備按照協(xié)議內(nèi)容處理案件,具體體現(xiàn)在判決和
課刑中。如果拒絕,法官應(yīng)當(dāng)通知雙方當(dāng)事人并記錄在卷,同時
予以被告人撤回答辯的機(jī)會,并且告誡被告人如果堅持作認(rèn)罪答
辯,案件的實際處理可能比答辯協(xié)議中所期望的更不利于被告人。
由于達(dá)成答辯交易后,通常被告人便不再經(jīng)過法庭審判而被
定罪課刑,因此為保護(hù)被告人的合法權(quán)益,對答辯交易有一些限
制或要求。首先,法庭不允許參加這樣的討論(聯(lián)邦訴訟規(guī)則第
11條);其次,被告人接受答辯協(xié)議必須自愿;再次,被告人必須
充分了解作認(rèn)罪答辯的后果;最后,要求辯護(hù)律師必須從被告人
利益出發(fā),認(rèn)真分析指控的性質(zhì)、控方掌握的證據(jù),比較接受協(xié)
議與接受審判的利弊,從而幫助被告人作出明智的選擇。而且,聯(lián)
邦訴訟規(guī)則和聯(lián)邦證據(jù)規(guī)則均規(guī)定,有關(guān)被告人在與檢察官進(jìn)行
答辯交易中的陳述,關(guān)于被告人曾打算作認(rèn)罪答辯,或者被告人
曾作出認(rèn)罪答辯后又撤回的證據(jù),不得作為不利于該被告人的證
據(jù)采納。
二、審理程序(ProcedureduringTrial)
在美國,對刑事案件的正式審理程序基本有以下步驟:
1、選定陪審團(tuán)(SeleCtionofJurors)
憲法第六條修正案規(guī)定,在一切刑事案件中,被告人有權(quán)
“由公正陪審團(tuán)予以迅速和公開審理”。在司法實際中,聯(lián)邦最高
法院通過判例確定,不論是發(fā)生在聯(lián)邦或州的刑事案件,如可能
判處六個月以上的監(jiān)禁,被告人享有由陪審團(tuán)審理的權(quán)利。為區(qū)
分負(fù)責(zé)對刑事案件進(jìn)行調(diào)查和審查起訴的大陪審團(tuán)(Grand
Jury),稱此陪審團(tuán)為小陪審團(tuán)(PettyJury),或?qū)徟信銓張F(tuán),其
職能是參加案件審理,對被告人是否有罪作出裁斷。在聯(lián)邦訴訟
中,小陪審團(tuán)一般由12人組成,作出被告人有罪裁決要求一致通
過。
陪審團(tuán)的構(gòu)成,要求來自社會的不同階層,具有廣泛的代表
性,不因性別、種族、膚色、職業(yè)、信仰不同而歧視。選定陪審
團(tuán)是一個繁瑣費時的程序,從候?qū)彽呐銓弳T名單中挑選出12名預(yù)
備陪審員,然后要經(jīng)過所謂“講明真相”(voirdire)的程序,接
受法官或雙方律師的詢問。為了保證陪審團(tuán)的公正性,訴訟雙方
有權(quán)申請陪審員回避。對陪審員提出回避,美國分無因回避和有
因回避兩種。前者指雙方律師不必說明理由,直接拒絕某人擔(dān)任
陪審員。對此有次數(shù)上的限制,具體因案件性質(zhì)而異。如《聯(lián)邦
刑事訴訟規(guī)則》第24條規(guī)定,如果被控犯死罪,各方有權(quán)提出20
次無因回避;如果被控罪行可以判處一年以上監(jiān)禁,起訴方有權(quán)
提出6次,被告方有權(quán)提出10次;如果被控罪行應(yīng)處一年以下監(jiān)
禁或罰金,各方有權(quán)提出3次。有因回避指提出申請必須說明理
由,允許與否由法庭決定。
2、開場陳述(OpeningStatements)
訴訟雙方在審理開始階段向法庭所作的第一次陳述。首先由
起訴方即檢察官作開場陳述,向陪審團(tuán)說明指控被告人的性質(zhì),并
簡單描述支持指控的證據(jù),目的是使陪審團(tuán)在聽審中更好地了解
案情。因此,在開場陳述中,不發(fā)表意見、結(jié)論,不涉及被告人
的性格、特征,不進(jìn)行辯論,也不得涉及不準(zhǔn)備提供證據(jù)加以證
明的事項,否則辯護(hù)方可以提出異議。按照對等原則,繼起訴方
作開場陳述后,辯護(hù)律師有權(quán)作開場陳述,但他也可以出于辯護(hù)
策略的需要而放棄作開場陳述。
3、起訴方舉證(PresentationofGovernment’sCase)
作開場陳述后,起訴方向法庭提供證據(jù)以支持控訴,包括出
示物證和傳喚證人出庭作證,一般以傳喚己方證人出庭作證為主。
證人在法庭作證要經(jīng)過宣誓或以其他方式聲明如實陳述,要接受
控辯雙方的詢問。由提名或傳喚證人作證的一方詢問稱作直接詢
問,目的是使證人說出所了解的案件事實,展示證據(jù)。直接詢問
中不允許提出誘導(dǎo)性問題。由對方律師發(fā)問稱作交叉詢問,目的
在于暴露證人作證中的缺陷和不足,向陪審團(tuán)揭示證人的不可信。
交叉詢問時可以提出誘導(dǎo)性問題。詢問的順序依次為直接詢問,交
叉詢問,再直接詢問,再交叉詢問,可以反復(fù)進(jìn)行數(shù)輪,直至無
可再問或無必要再問。
在美國訴訟理論上,高度評價法庭詢問、特別是交叉詢問規(guī)
則的積極作用,稱其為查明事實真相而創(chuàng)立的最大法律裝置。認(rèn)
為只有在這種一而再、再而三的詢問過程中,才能讓對立的觀點
互相抗衡,才能澄清爭議事實,才能體現(xiàn)司法正義。
4、辯護(hù)方舉證(PresentationofDefendant’sCase)
當(dāng)起訴方結(jié)束舉證后,被告人或辯護(hù)律師進(jìn)行辯護(hù),并提供
支持辯護(hù)主張的證據(jù)。對辯護(hù)方傳喚作證的證人,同樣由辯護(hù)方
和起訴方依次進(jìn)行直接詢問和交叉詢問。需要注意的是,在美國
刑事訴訟中,被告人既不得被迫自證有罪,也不要求被告人證明
自己無罪。因此,除非被告人希望作證,否則不要求被告人在法
庭上提供證言;除非辯護(hù)律師選擇這樣做,否則辯護(hù)方不需要在
法庭上舉證。
5、終結(jié)辯論(ClosingArguments)
《聯(lián)邦刑事訴訟規(guī)則》第29.1條規(guī)定:“舉證結(jié)束后,應(yīng)由
起訴方開始辯論,然后允許辯護(hù)方回答,最后允許起訴方再作反
駁。”
起訴方首先作辯論發(fā)言,按照對己方最有利的觀點,對證據(jù)
進(jìn)行總結(jié)和評論。然后由辯護(hù)方作辯論發(fā)言,對起訴方的辯論發(fā)
言作出回答,陳述于被告方有利的事實和理由,揭示對方舉證中
存在的矛盾和疑點,強(qiáng)調(diào)法律賦予起訴方承擔(dān)的沉重的證明責(zé)任,
即證明被告人有罪必須達(dá)到排除合理懷疑的程度,否則便應(yīng)依法
裁斷將被告人無罪釋放。最后,由起訴方進(jìn)行終結(jié)辯論,對辯護(hù)
方的發(fā)言再進(jìn)行反駁。
無論是起訴方還是辯護(hù)方進(jìn)行辯論發(fā)言,都不允許對被告人
是否有罪發(fā)表個人的評斷。所謂“必須讓舉出的事實自己講話”,
根據(jù)雙方的舉證和辯論確定被告人是否犯有被控罪行,是陪審團(tuán)
的神圣職責(zé)和權(quán)力。
6、指示陪審團(tuán)(InstructingtheJury)
由于陪審員是法律的外行,在陪審團(tuán)退庭評議之前,主持庭
審的法官要對陪審團(tuán)作總結(jié)提示,內(nèi)容包括:陪審團(tuán)的職責(zé)和義
務(wù);與案件有關(guān)的法律;由證據(jù)引起的爭議;解釋有關(guān)法律術(shù)語
的確切含義。除此之外,許多州授權(quán)法官對證據(jù)作出評論,但一
些州卻禁止這樣做。在刑事訴訟中,當(dāng)事人,特別是辯護(hù)律師,還
可以請求法官作出特定的指示,對此法官必須決定是采納還是拒
絕,或者作必要修改,甚至為此法官要召集檢察官和辯護(hù)律師進(jìn)
行非正式的磋商。
7、陪審團(tuán)評議(JuryDeliberati0ns)
在陪審團(tuán)退庭評議之前,由法官指定陪審團(tuán)長或告知陪審團(tuán)
選出一名陪審團(tuán)長和一名副團(tuán)長,然后全體陪審員進(jìn)入評議室進(jìn)
行評議,由陪審團(tuán)長主持。陪審團(tuán)評議秘密進(jìn)行,內(nèi)容保密,不
準(zhǔn)任何人進(jìn)出評議室。而且不管評議結(jié)果如何,此后不能對評議
活動進(jìn)行法律調(diào)查。關(guān)于陪審員在審判期間或者評議期間是否需
要集中住宿、與外界隔離的問題,法律沒有明確,各地作法也不
一。有的允許陪審員回家過夜或者度周末,許多州將此問題留給
法官裁量決定。
8、陪審裁決(C0nvictionorAcquittal)
在聯(lián)邦法院系統(tǒng),要求陪審團(tuán)作出裁決必須全體一致通過
(聯(lián)邦刑事訴訟規(guī)則第31條)。當(dāng)陪審團(tuán)經(jīng)過長時間評議后,仍不
能得出一致結(jié)論。該陪審團(tuán)就稱為懸案陪審團(tuán),由法官宣布解散,
同時宣告這是一次無效的審判,需要另行組成陪審團(tuán)重新審理。在
少數(shù)州,不要求陪審團(tuán)裁決必須一致同意。
陪審團(tuán)就被告人有罪還是無罪作出裁決后,回到公開法庭,由
陪審團(tuán)長向法庭宣告裁決結(jié)果。如果是無罪裁決,法官必須接受,
宣布將被告人當(dāng)庭釋放。如果裁決有罪,法官可以命令將被告人
押回監(jiān)獄或取保釋放以等待課刑。
三、審后程序(ProcedureafterTrial)
在美國刑事訴訟中,庭審以后的程序相對簡單,主要有:
1、課刑(Sentencing)
課刑是法官在陪審團(tuán)作出的有罪裁決的范圍內(nèi),作出的如何
適用刑罰的最終命令。根據(jù)美國的法律規(guī)定,法官應(yīng)當(dāng)在有罪裁
決作出后的十日至三周內(nèi)予以課刑。課刑前,法官應(yīng)給被告人及
其辯護(hù)律師以機(jī)會,提出請求減輕刑罰的事實和意見;起訴律師
也可以就課刑向法院提出意見;緩刑監(jiān)督官向法院提交一份報告,
包括被告人的背景、家庭、經(jīng)濟(jì)狀況、有無前科等內(nèi)容,以及關(guān)
于課刑和緩刑的建議。
課刑所處的刑種有死刑、監(jiān)禁刑、罰金刑、沒收和緩刑。監(jiān)
禁刑中包括終身監(jiān)禁、確定期監(jiān)禁和非確定期監(jiān)禁。對于一種罪
行,可以同時判處幾種刑罰,如判處監(jiān)禁刑的同時,并處罰金和
沒收財產(chǎn)。關(guān)于課刑的憲法性限制主要是,不得課處殘酷和非常
的刑罰;不得課處雙重刑罰,如審判法院在被告人服刑期間可以
減輕但不得加重其刑罰;以及同等保護(hù)條款,即除非有充分理由
否則不得對被告人區(qū)別對待,不得歧視。
法官宣告課刑時,被告人應(yīng)當(dāng)?shù)酵?,并有?quán)獲得律師幫助。此
外,在許多法院允許被告人代表自己對于為何不應(yīng)被課刑作陳述,
以及享有其他一些程序上的權(quán)利。法官宣告課刑后,應(yīng)當(dāng)告知被
告人有權(quán)提出上訴以及上訴的期限。
2、上訴(Appeal)
聯(lián)邦和各州都規(guī)定被告人享有上訴的權(quán)利。在多數(shù)州,重罪
案件的被告人享有要求法院將案件自動提交上訴法院審查的權(quán)
利。傳統(tǒng)上,只有被告人才有權(quán)上訴?,F(xiàn)在,有少數(shù)州規(guī)定檢察
官也可以對判定被告人有罪的判決提出上訴。
上訴人不得對陪審團(tuán)對事實問題作出的裁決提出異議,只能
就法官使用法律上的錯誤,包括適用實體法和程序法方面的錯誤
提出上訴。因此上訴審一般不進(jìn)行事實審,而是進(jìn)行法律審。但
是,一審法院關(guān)于采納還是排除證據(jù)的裁定,屬于上訴法院審查
的范圍,可以影響陪審團(tuán)認(rèn)定是否有罪的裁決,導(dǎo)致上訴法院撤
消一審法院的判決。即被告人可以在審判中錯誤地采納了不應(yīng)采
納的證據(jù),或者排除了不該排除的證據(jù)為由,請求上訴法院撤消
原判決。
上訴應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的上訴期限內(nèi)提出。按照《聯(lián)邦上訴程序規(guī)
則》第4條的規(guī)定,上訴人應(yīng)在判決作出后的10日內(nèi)向上訴法院
提出上訴。上訴狀中要述明請求撤消或糾正原審判決的理由和適
用的法律。然后,被上訴人有權(quán)在此后的30日內(nèi)提交答辯狀。原
審法院應(yīng)將審理記錄移送上訴法院供其審查。
上訴法院審理上訴案件由職業(yè)法官進(jìn)行,一般進(jìn)行書面審,不
再傳喚證人,不再審查證據(jù),也不進(jìn)行辯論。案件由一名上訴法
官主辦,全體法官評議。評議后,如果確認(rèn)下級法院的判決,則
維持原判。如果否定下級法院的判決,或者直接糾正原判決,或
者指令下級法院再審,或者命令下級法院按照上訴法院的意見修
改原判決。
證據(jù)規(guī)則
美國的證據(jù)規(guī)則承襲了英國普通法中有關(guān)證據(jù)的理論和判
例,在此基礎(chǔ)上又有一些新的發(fā)展。當(dāng)今,在美國具普遍性且影
響較大的證據(jù)法規(guī)主要有:1953年由統(tǒng)一州法委員會全國大會和
美國律師協(xié)會批準(zhǔn)的《統(tǒng)一證據(jù)規(guī)則》,此規(guī)則以后又被統(tǒng)一州法
委員會全國大會于1974年通過的《統(tǒng)一證據(jù)規(guī)則》所取代;1942
年由美國法律學(xué)會出版的《模范證據(jù)法典》;美國國會1975年通
過的《聯(lián)邦證據(jù)規(guī)則》。就內(nèi)容而言,《統(tǒng)一證據(jù)規(guī)則》與《聯(lián)邦
證據(jù)規(guī)則》基本相同,前者大約為三十五個州全部或部分采納,通
過立法加以確認(rèn)或保留;后者則主要適用于聯(lián)邦司法系統(tǒng)。下面
擬結(jié)合《聯(lián)邦證據(jù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,對美國證據(jù)法的主要內(nèi)容
作一概要的介紹。
一、證據(jù)的相關(guān)性與可采性
證據(jù)是用來證明或反駁某項爭議事實的工具,包括證言、書
證、物證和其他任何展示在陪審團(tuán)或法庭面前用以證明爭議中的
事實存在或不存在的事物。證據(jù)要能夠被允許在訴訟中出示,用
以證明爭議事實并為法院所采納,必須既具有相關(guān)性,又具有可
采性。
所謂相關(guān)性(relevancy),是指證據(jù)必須與訴訟中的待證事實
有關(guān),從而具有能夠證明待證事實的屬性。美國法學(xué)家格雷厄姆
?利利解釋相關(guān)性為:相關(guān)性是確立證據(jù)規(guī)則的基本的統(tǒng)一的原
則。首先,它是指當(dāng)事人一方提出的言詞證據(jù)或?qū)嵨镒C據(jù)與這些
證據(jù)所要說明的事實結(jié)論之間的可以提供證明的關(guān)系。其次,相
關(guān)性包括對證據(jù)所說明的事實問題與實體法律之間存在的通常稱
為“實質(zhì)性的”或“因果的”關(guān)系的分析。也有學(xué)者認(rèn)為,證據(jù)
要在法庭上被采納,必須具備兩個基本的要素,即相關(guān)性和實質(zhì)
性(materiality)。相關(guān)性是指被提供的證據(jù)是否有助于證明待證
的事實。實質(zhì)性是指被提供的證據(jù)是否與爭議中的某些事實有直
接聯(lián)系。《聯(lián)邦證據(jù)規(guī)則》第401條將“相關(guān)證據(jù)”定義為:指證
據(jù)具有某種傾向,使決定某項在訴訟中待確認(rèn)的爭議事實的存在
比沒有該項證據(jù)時更有可能或更無可能。
所謂可采性(admissibility),是指證據(jù)必須為法律所容許,可
用于證明案件的待證事實。可采性以相關(guān)性為前提,即證據(jù)是否
可以采納,首先取決于它同訴訟中的待證事實有無關(guān)聯(lián)。凡是可
以采納的證據(jù),都必須具有相關(guān)性。但具有相關(guān)性的證據(jù),則不
一定都可以采納,仍有可能被某些特殊規(guī)則所排除。如《聯(lián)邦證
據(jù)規(guī)則》在第四章“相關(guān)性及其限制”中規(guī)定:“證據(jù)雖然具有相
關(guān)性,但可能導(dǎo)致不公正的偏見、混淆爭議或誤導(dǎo)陪審團(tuán)的危險
大于該證據(jù)可能具有的價值時,或者考慮到過分拖延、浪費時間
或無需出示重復(fù)證據(jù)時,也可以不采納?!?br />對于某些特定種類的證據(jù),判斷其是否具有相關(guān)性從而是否
可以采納,常常會有困難。因此,對這些證據(jù)的可采性,證據(jù)法
上有一般的原則和特殊的規(guī)定,比較典型的就是品格證據(jù)(char-
acterevidence)。作為一般規(guī)則,有關(guān)某人品格或品格特征的證據(jù),
不能用以證明該人在特定場合的行為與其品格或品格特征相一
致,即不具有相關(guān)性。但也有一些例外的情況。
1、被告人的品格。由被告人提供的證明其有關(guān)品格特征的證
據(jù),或者由起訴方提供的反駁被告人品格的證據(jù)。
2、被害人的品格。由被告人提供的關(guān)于被害人品格的證據(jù),
或者由起訴方提供來反駁被告人所舉的關(guān)于被害人品格的證據(jù),
或者在殺人案件中起訴方為反駁證明被害人先動手的證據(jù)而提供
的證明被害人一貫性格平和的證據(jù)。
根據(jù)國會于1978年給《聯(lián)邦證據(jù)規(guī)則》增加的第412條規(guī)定,
在被控強(qiáng)奸的案件中,關(guān)于被害人過去性行為方面的名聲或評價
的證據(jù),一律不予采納;關(guān)于被害人過去具體性行為的證據(jù),一
般也不能采納,除非憲法、國會立法或本證據(jù)規(guī)則另有規(guī)定允許
采納。
3、證人的品格。證人的品格,主要是證人的誠信,可以通過
提供名聲證據(jù)和評價證據(jù)來進(jìn)行抨擊或支持。無論是被告人還是
其他證人作證,當(dāng)僅就誠信問題進(jìn)行審查時,不作為被告或證人
放棄反對自我歸罪的特權(quán)來操作。
二、證據(jù)的排除規(guī)則
在英美證據(jù)法中,重要的一項內(nèi)容就是排除規(guī)則。所謂證據(jù)
的排除規(guī)則,在普通法上含義廣泛,包括傳聞規(guī)則、意見證據(jù)規(guī)
則、最佳證據(jù)規(guī)則、關(guān)于事實的排除規(guī)則等等,此處論述所及,明
確為非法證據(jù)的排除規(guī)則,即政府違反憲法第四條修正案反對不
合理搜查和扣押的保障,以非法手段收集的證據(jù)不得在刑事指控
中作為證明有罪的證據(jù)采納。
確立排除規(guī)則的目的是為了糾正警察的錯誤行為,即其理論
上的基礎(chǔ)或預(yù)期的目標(biāo)是,如果非法獲得的證據(jù)不能在法庭上采
納,警察便沒有理由在此方面違法行事。這樣,排除規(guī)則是作為
實現(xiàn)憲法第四條修正案提供的保障的一種手段。
排除規(guī)則在美國訴訟史上有一逐步發(fā)展的過程。自1914年
始,由聯(lián)邦執(zhí)法人員非法收集的證據(jù)在聯(lián)邦刑事訴訟中便不能采
納。但是,從1914年至1960年,由州執(zhí)法人員非法收集的關(guān)于
聯(lián)邦犯罪的證據(jù),只要其非法收集證據(jù)的行為不是在聯(lián)邦官員的
默許或縱容下實施,便可以在聯(lián)邦法院采納。在理論上稱此為
“銀盆主義”。1960年,在“埃爾金斯訴美國”一案中,最高法院
推翻了所謂的“銀盆主義”,確認(rèn)憲法第四條修正案禁止在聯(lián)邦刑
事訴訟中使用非法收集的證據(jù)。關(guān)于在州法院系統(tǒng)中是否適用排
除規(guī)則,最高法院的觀點則不斷變化,不斷更新。1949年,最高
法院認(rèn)為憲法并不要求州的法院排除非法獲得的證據(jù)。1952年,
最高法院修改了這一立場,認(rèn)為某些搜查行為是如此令人震驚以
至于要排除據(jù)此獲取的證據(jù)。最后,發(fā)展至在1961年“馬普訴俄
亥俄州”一案中,最高法院拋棄了自己過去的主張,確認(rèn)憲法第
四條修正案要求州法院排除非法搜查或扣押所獲取的證據(jù)。這樣,
自1961年始,聯(lián)邦和州的法院系統(tǒng)均適用排除規(guī)則。
在六十年代,美國最高法院通過一系列判例推行所謂司法改
革,將警察的偵查行為強(qiáng)行納入訴訟法制的軌道,排除規(guī)則的權(quán)
威不斷加強(qiáng),執(zhí)行中也越來越嚴(yán)格。其排除的對象不僅限于非法
搜查或扣押得來的證據(jù),而且擴(kuò)大到任何直接或間接產(chǎn)生于非法
搜查的其他證據(jù),包括言詞的或?qū)嵨锏淖C據(jù)。所謂“毒樹之果”
(fruitsofthepois0n0ustree)必須排除。唯一的例外,就是當(dāng)被
告人在法庭作證時,非法收集的證據(jù)可以用于對被告人的證詞進(jìn)
行質(zhì)詢。違反排除規(guī)則的后果,就是撤消任何據(jù)此證據(jù)作出的定
罪裁決,除非采納此類證據(jù)被認(rèn)定為“無害錯誤”。
需要指出的是,雖然有排除規(guī)則,但任何證據(jù)的排除都必須
通過對方當(dāng)事人或其律師及時提出反對出示非法證據(jù)的異議,或
者提出禁止非法證據(jù)的請求,由法官對此異議或者請求進(jìn)行裁斷,
從而決定將非法證據(jù)排除或者禁止出示。從此意義上講,任何證
據(jù),不管其合法收集還是非法收集,具有可采性還是不具可采性,
如果沒有人提出異議或反對意見的話,都可以在法庭上出示,都
可以作為證據(jù)使用,法官和陪審團(tuán)不會主動加以排除。當(dāng)然,為
保護(hù)被告人利益,當(dāng)被告人可以在審判前提出禁止非法證據(jù)的請
求而沒有這樣作,或者他提出了這樣的請求但未獲法官認(rèn)可時,他
可以在審判當(dāng)中再次提出這樣的請求。如果在審判中仍然失去機(jī)
會,還可以在上訴時再次提起這樣的爭議。
關(guān)于排除規(guī)則的得失,美國法學(xué)界或司法實際部門均有不同
意見。有人認(rèn)為,排除規(guī)則存在許多不盡人意之處,主要表現(xiàn)在
它對糾正警察的錯誤行為而言收效甚微,與此同時卻由于收集到
的證據(jù)不能采納致使許多合理的訴訟被撤消。八十年代初,由于
犯罪浪潮的沖擊,美國最高法院修正了在排除規(guī)則上的強(qiáng)硬立場,
增加了兩項例外,即“獨立來源”的限制(the“independent
source”limitati0n)和“必然發(fā)現(xiàn)”的限制 (the“inevitable
discovery”limitati0n)。前者指通過違憲獲得的證據(jù)對法院使用而
言,并不是必然無法得到的。如果對該事實的了解還可以通過獨
立的來源得到,則該事實仍然能夠被證明。后者指毒樹之果原則
在下述情況下并不禁止采納通過違憲獲取的證據(jù),如果這些證據(jù)
通過合法的偵查行為最終或必然取得,該項證據(jù)即可采用。從而
使排除規(guī)則產(chǎn)生某些松動,在一定程度上限制了排除規(guī)則的適用
范圍。
三、證明責(zé)任和證明標(biāo)準(zhǔn)
在美國證據(jù)理論上,認(rèn)為在每起訴訟中對于每個爭議均存在
三種責(zé)任,即主張責(zé)任(pleadingburden),舉證責(zé)任(producti0n
burden)和說服責(zé)任(persuasionburden)。主張責(zé)任就是提出訴
訟主張或請求的義務(wù),如指控被告人殺人。舉證責(zé)任就是提出證
據(jù)證明訴訟主張或請求的義務(wù)。說服責(zé)任就是使事實的裁判者相
信其舉證證明的爭議或事實的存在與否達(dá)到法律規(guī)定的程度的義
務(wù)。后兩者合稱證明責(zé)任(burdensofproof),即按照法律要求的
證明程度和標(biāo)準(zhǔn)證明待證事實或爭議的義務(wù)。當(dāng)然,也有人認(rèn)為
證明責(zé)任、舉證責(zé)任和說服責(zé)任是各自獨立而又相互區(qū)別的概念;
或者認(rèn)為證明責(zé)任就是舉證責(zé)任,舉證責(zé)任就是證明責(zé)任。
在刑事訴訟中,實行無罪推定原則,因此起訴方應(yīng)負(fù)提出證
據(jù)證明被告人有罪的責(zé)任,而被告人不負(fù)證明自己無罪的義務(wù)。但
是,證明責(zé)任的分擔(dān)在訴訟中也可能發(fā)生轉(zhuǎn)移,遇有下列情形之
一時,被告人也負(fù)有提出證據(jù)證明特定事項的義務(wù):1、如果被告
方在辯護(hù)時提出被告人患有精神病或不適于接受審判,被告方應(yīng)
對此提出證據(jù)加以證明;2、如果某制定法規(guī)定,在沒有合法授權(quán)、
正當(dāng)理由、特殊情況或例外情況下,實施某種行為就是非法,那
么被告方就有責(zé)任舉證說明存在合法授權(quán)、正當(dāng)理由、特殊情況
或例外情況;3、如果被告人主張其行為曾取得許可、出于意外事
件、受到脅迫、為了自衛(wèi)等,此時便負(fù)有舉證證明存在上述情況
的責(zé)任;4、如果被告方意圖推翻制定法對某些事實的推定,或者
意圖援引法律條文中的但書、例外或豁免,這時被告方也負(fù)有舉
證責(zé)任
負(fù)有證明責(zé)任者履行其責(zé)任必須達(dá)到法律要求的程度,否則
就要遭到于己不利的裁決,這就是證明標(biāo)準(zhǔn)。在刑事訴訟中,起
訴方證明被告人犯有被控罪行,必須達(dá)到排除合理懷疑(beyond
reasonabl:doubt)的程度,這是憲法第五條和第十四條修正案關(guān)
于正當(dāng)程序規(guī)定的要求。這一證明標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍包括被告人是
否有罪的問題以及構(gòu)成犯罪的每一要素。所謂“合理懷疑”,是一
個非常難以界定的概念,關(guān)于此點被引用最為廣泛的定義是加利
福尼亞刑法典中的表述:“它不僅僅是一個可能的懷疑,而是指該
案的狀態(tài),在經(jīng)過對所有證據(jù)的總的比較和考慮之后,陪審員的
心里處于這種狀況,他們不能說他們感到對指控罪行的真實性得
出永久的裁決已達(dá)到內(nèi)心確信的程度。”
在美國證據(jù)法則和證據(jù)理論中,將證明的程度一共分為九等:
第一等是絕對確定,由于認(rèn)識論的限制,認(rèn)為這一標(biāo)準(zhǔn)無法達(dá)到,
因此無論出于任何法律目的均無這樣的要求;第二等即排除合理
懷疑,為刑事案件作出定罪裁決所要求,也是訴訟證明方面的最
高標(biāo)準(zhǔn);第三等是清楚和有說服力的證據(jù),在某些司法區(qū)在死刑
案件中當(dāng)拒絕保釋時,以及作出某些民事判決有這樣的要求;第
四等是優(yōu)勢證據(jù),作出民事判決以及肯定刑事辯護(hù)時的要求;第
五等是合理根據(jù),適用于簽發(fā)令狀,無證逮捕、搜查和扣押,提
起大陪審團(tuán)起訴書和檢察官起訴書,撤消緩刑和假釋,以及公民
扭送等情況;第六等是有理由的相信,適用于“攔截和搜身”;第
七等是有理由的懷疑,足以將被告人宣布無罪;第八等是懷疑,可
以開始偵查;第九等是無線索,不足以采取任何法律行為。
四、特權(quán)
特權(quán)是英美普通法上一條傳統(tǒng)的證據(jù)規(guī)則,享有特權(quán)者可以
拒絕提供證言或者阻止其他人對同一事項提供證明。建立特權(quán)規(guī)
則的目的,旨在保護(hù)特定的關(guān)系或利益,這些關(guān)系或利益從社會
考慮比有關(guān)證人可能提供的證言更為重要。
關(guān)于特權(quán),《聯(lián)邦證據(jù)規(guī)則》只作原則性的規(guī)定。第501條規(guī)
定:除聯(lián)邦憲法、國會制定法和聯(lián)邦最高法院根據(jù)授權(quán)確定的規(guī)
則另有規(guī)定外,關(guān)于證人、個人、政府、州或有關(guān)政治組織的特
權(quán)適用普通法的原則,由聯(lián)邦法院根據(jù)理性和經(jīng)驗加以解釋。
在普通法上,享有特權(quán)的交往(privilegedcommunication),又
譯法律上特許不予泄露的內(nèi)情,共有七種基本的類型,即:律師
與委托人之間的特權(quán);不作對配偶不利的證言的特權(quán);維護(hù)夫妻
關(guān)系信任的特權(quán);醫(yī)生與病人之間的特權(quán);心理醫(yī)生與病人之間
的特權(quán);牧師與信徒之間的特權(quán);為提供情報者身份保密的特權(quán)。
此處,僅對律師與委托人之間的特權(quán)略作介紹。基本規(guī)則是:委
托人可以拒絕泄露,也可以阻止他人(通常是律師)泄露,維護(hù)
這種相互信任的交往關(guān)系是為了有助于他的律師能夠?qū)λ峁┻m
當(dāng)?shù)姆煞?wù)。法律上設(shè)定律師與委托人之間的特權(quán),是為了鼓
勵委托人向其律師充分透露有關(guān)事項的全部情況,同時也是為了
促進(jìn)司法行政和提供法律服務(wù)。此項特權(quán)的享有者是委托人,或
者當(dāng)委托人不勝任或死亡時委托人的授權(quán)代理人。律師不享有此
種特權(quán),不能以自己的名義來主張這項特權(quán),但是可以為其當(dāng)事
人而聲明特權(quán)。此項特權(quán)也有一些例外情況,此時不能主張律師
與委托人之間的特權(quán):如果律師的幫助是企圖犯罪或進(jìn)行欺詐,或
者當(dāng)委托人因律師瀆職而對其提起訴訟時,或者律師因報酬對委
托人提起訴訟時,對于與委托人所主張的律師違反因律師與委托
人之間的關(guān)系所產(chǎn)生的職責(zé)相關(guān)的交往。
所有上述特權(quán),都可能通過以下兩種途徑之一而放棄。一是
沒有聲明,這就構(gòu)成放棄,除非享有特權(quán)者未有機(jī)會聲明特權(quán),或
者被審判法院錯誤地強(qiáng)迫泄露。二是自愿泄露或同意泄露,如果
享有特權(quán)者未被強(qiáng)迫而泄露了有關(guān)交往的重要內(nèi)容,或者同意其
他人泄露,便放棄了聲明特權(quán)的權(quán)利。
五、證據(jù)種類和證據(jù)分類
證據(jù)種類是根據(jù)證據(jù)的表現(xiàn)形式而作的分類。在美國證據(jù)法
上,證據(jù)主要有四種,即實物證據(jù)(realevidence),書面證據(jù)
(documentaryevidence),證人證言(testim0nialevidence)和司
法認(rèn)知(judicialnotice)。
實物證據(jù),又稱示范證據(jù)(demonstrativeevidence),或物證
(physicalevidence),是由有形物體構(gòu)成并在法庭出示供事實裁判
者審查的,如子彈、槍支、刀具、海洛英等。通常是最可信任的
一種證據(jù),其可采性也是為人優(yōu)先考慮的。
書面證據(jù)類似實物證據(jù),但其構(gòu)成是文字而不是有形物體,如
信件、遺囑、合同、電報等。在作為實物證據(jù)出示時,通常需要
有人對它作出鑒定、鑒別以確定其真實性、可靠性、
證人證言是由證人在法庭上經(jīng)過宣誓提供的口頭證據(jù)。關(guān)于
證人資格,在古老的英國普通法上存在許多限制,如證人不得與
訴訟標(biāo)的有財產(chǎn)利益,必須有宗教信仰,不能是訴訟當(dāng)事人一方
的配偶等?,F(xiàn)代證據(jù)法廢除了這些限制。如《聯(lián)邦證據(jù)規(guī)則》規(guī)
定,在聯(lián)邦訴訟中,除法律另有規(guī)定外,每個人都有資格作為證
人。(第601條)盡管如此,作為證人仍然需要具備一些基本的條
件。首先要具有表述能力,使自己的證詞為陪審員理解;其次是
理解如實作證的責(zé)任,證人通常在法庭作證前需要經(jīng)過宣誓;第
三是對待證事實具有親身體驗,即證人對于待證事實的了解是通
過自己的五官感知的。
對于一些特殊的人員,如未成年人、精神不健全者、罪犯等,
是否可以作證法律也無嚴(yán)格限制。就兒童來說,在決定有無證人
資格時,年齡不是決定性的因素。只要審判法官認(rèn)為該兒童具有
感知、記憶和表述的能力,任何年齡段的兒童都允許作證。同樣,
精神不健全者也可以作證,只要審判法官認(rèn)為其有表達(dá)的能力,能
夠理解如實作證的責(zé)任。被定罪的重罪犯也可以有資格作證,但
是他曾被定罪的事實可以用來對其證詞的可靠性進(jìn)行質(zhì)詢。
司法認(rèn)知是指,對于某些事實,無需舉出任何證據(jù),審判法
官有權(quán)作為普通常識加以確認(rèn)。《聯(lián)邦證據(jù)規(guī)則》對司法認(rèn)知以專
章加以規(guī)定。適用司法認(rèn)知的事實必須不屬于合理爭議的范疇,其
范圍一類是在審判管轄范圍內(nèi)眾所周知的事實;另一類是能夠被
準(zhǔn)確地確認(rèn)和隨時可以借助某種手段加以確認(rèn),該手段的準(zhǔn)確性
不容被合理置疑。適用司法認(rèn)知分任意采用與強(qiáng)制采用兩種,前
一種指無論當(dāng)事人有未申請,法官都可以斟酌采用;后一種指如
果當(dāng)事人提出請求并輔之以必要的資料,法官就應(yīng)當(dāng)采用。
證據(jù)分類是根據(jù)證據(jù)的特性進(jìn)行的分類,在美國證據(jù)法上,有
人將證據(jù)分為四種基本的類型,即:直接證據(jù)(directevidence),
情況證據(jù)(circumstantialevidence),復(fù)證(cumulativeevidence)
和佐證(corroborativeevidence)。
直接證據(jù)是指,通過證人對其以五官得到的親身感知作證來
證明爭議的事實。此種證言不需借助任何中介的事實或推理。
情況證據(jù)是指,不能直接證明爭議的事實,而是通過證明另
一事實,再從中推理或推論出待證事實。例如,甲被控以手槍殺
死其妻,無人實際上看見甲開槍,但是乙作證說,在他聽見槍響
后隨即看見甲持槍從房屋里走出來。乙的證詞對于甲是否殺死其
妻這一爭議事實來說,便是情況證據(jù)。因為無人看見甲開槍,因
此不能直接證明爭議事實。但是甲有罪可以從乙看見他在槍響后
即持槍從房屋里走出來這一事實中推論出來。情況證據(jù)的可采性,
主要取決于它與爭議事實是否充分關(guān)聯(lián),以致于可以合法地從中
推論出爭議事實來。
復(fù)證是指,對于待證事實而言已經(jīng)有直接證據(jù)或者情況證據(jù)
被采納,這些僅是附加的證據(jù)。由于復(fù)證只是重復(fù)或者核實已經(jīng)
采納的證據(jù),因此審判法院可能為避免延誤或浪費時間而排除它。
佐證是指,不能直接對爭議事實提供證明,但是可以通過證
明其他證據(jù)收集來源的可靠性而補(bǔ)強(qiáng)該證據(jù)。例如,甲是一起搶
劫案中政府方的主要證人,他關(guān)于搶劫的目擊證言是直接證據(jù)。但
是,任何由政府方提供來建立甲的可信性的證據(jù),例如其他證人
確認(rèn)甲的優(yōu)良品格和可信性的證詞,就是佐證。
六、意見證據(jù)和專家證詞
在美國證據(jù)理論上,意見是指從觀察的事實中得出的推斷,而
推斷則是從被證明的事實中得出的合理聯(lián)系。關(guān)于意見證據(jù)的一
般原則是,意見證據(jù)不能采納,證人只能對其親身體驗的事實作
證。從證人作證的諸事實中歸納出結(jié)論是陪審團(tuán)的職能。判斷證
人的陳述是不是“意見”,并不看證人是否使用了諸如“我認(rèn)為”
或“我相信”這類表述,而是根據(jù)該證詞的內(nèi)容來確定,看其屬
于證人個人的觀察還是從中作出的推斷或結(jié)論。
意見證詞,總的來說根據(jù)作證主體的不同分為兩類,即外行
證人(對案件事實有個人體驗)的意見證詞和專家證人(有特殊
知識或技藝)的意見證詞。外行證人的意見證詞,一般不能采納。
但許多州承認(rèn)存在一些例外,主要指以下幾種情況:
1、身體狀況。證人可以對他人的外表或表現(xiàn)出來的身體狀況
提供描述性的意見。據(jù)此,象“喝醉了”,“氣憤”,“沮喪”這些
描述,都可以采納。
2、外型描述。如果該意見是關(guān)于普通證人一貫?zāi)軌驅(qū)χ纬?br />合理可靠的意見的事物的描述,則此意見一般說來可以采納。例
如,關(guān)于汽車速度的意見,關(guān)于人的外形和重量的意見,關(guān)于顏
色、聲音、氣味、距離的意見等。
3、個人身份。個人身份一般總是通過意見證言來確認(rèn)。證人
可以作證他辨認(rèn)出某人的面貌或聲音,或者他可以根據(jù)某人的外
形特征或記號、或腳步聲來辨認(rèn)出某人。
4、精神正常。在許多司法區(qū),允許外行證人對他十分熟悉的
人的精神正常陳述意見。
5、筆跡。如果證人對所謂作者的筆跡有個人了解,可以允許
外行證人陳述關(guān)于筆跡的意見。
在《聯(lián)邦證據(jù)規(guī)則》中,關(guān)于一般證人的意見證詞是這樣規(guī)
定的:“如果證人不屬于專家,則他以意見或推論形式作出證詞僅
限于以下情況:(a)合理建立在證人的感覺之上;和(b)對清楚
理解該證人的證詞或確定爭議事實有益。”(第701條)
專家證人的意見可以采納,這是意見證據(jù)法則的重要例外。
《聯(lián)邦證據(jù)規(guī)則》第702條規(guī)定:如果科學(xué)、技術(shù)或其他專業(yè)知識
將有助于事實審判者理解證據(jù)或確定爭議事實,憑其知識、技能、
經(jīng)驗、訓(xùn)練或教育夠格為專家的證人可以用意見或其他方法作證。
在允許作為專家證人提供意見前,該證人是否具備專家資格
首先需要確立。何為專家,《布萊克法律辭典》的定義是:“經(jīng)過
該學(xué)科科學(xué)教育的男人和女人,或者掌握從實踐經(jīng)驗中獲得的特
別或?qū)S兄R的人。”這一點由法官來決定,對陪審團(tuán)有約束力,
而意圖使用該專家的當(dāng)事人則負(fù)有確立該證人專家資格的責(zé)任。
法官決定時考慮的因素包括:特殊的技能和知識;訓(xùn)練和教育;經(jīng)
驗;熟悉參照標(biāo)準(zhǔn)或者是該領(lǐng)域的權(quán)威;專業(yè)組織或協(xié)會的會員;
等等。但是,并不一定強(qiáng)調(diào)技術(shù)經(jīng)歷和高等教育,關(guān)鍵的因素是,
該證人在特定的領(lǐng)域是否具有充分的技能和經(jīng)驗,以至于他的證
言能夠幫助陪審團(tuán)發(fā)現(xiàn)真相。
關(guān)于專家證人意見的作用,一般規(guī)則是:陪審團(tuán)并不必須接
受專家證人的意見,即使在沒有反駁的情況下,只要有理由不接
受。其理論基礎(chǔ)是,專家證人的意見并不好過它所基于的理由或
實驗數(shù)據(jù),事實的裁判者可以選擇不贊成或不相信這類支持的理
由或數(shù)據(jù)。但是,對于普通證人不夠格提供有效意見的事項,陪
審團(tuán)不能任意無視未遭到反駁的專家意見,否則其定罪裁決可能
因缺乏證據(jù)支持而被宣布無效。
七、傳聞證據(jù)規(guī)則和例外
傳聞證據(jù)規(guī)則及其例外,是美國證據(jù)法中的一項重要內(nèi)容。其
基本規(guī)則是:如果一項陳述是傳聞,那么該證據(jù)必須基于對之提
出的適當(dāng)異議而排除,除非它屬于若干傳聞規(guī)則的例外之一。
所謂“傳聞”,是指不是證人在審理或聽證時所作的陳述,將
它作為證據(jù)用來證明主張事項的真相。(《聯(lián)邦證據(jù)規(guī)則》第801
條)通常所說排除傳聞的理由是,在口頭陳述的情況下,證人復(fù)
述他所聽到的話時存在著不準(zhǔn)確報告的危險。但是,排除傳聞的
真正原因是,對方當(dāng)事人被剝奪了向原始陳述者交叉詢問的機(jī)會,
因為該原始陳述者沒有在證人席上作證。
與一般所理解的不同,傳聞并不僅僅限于言詞。事實上,傳
聞有三大類,即口頭陳述;文字;確定的行為??陬^傳聞不難理
解。文字傳聞指被提供作為證據(jù)的書面文字也可能是傳聞。例如,
證人在法庭上出示一封來自甲的信或電報,甲在上面寫道:“乙威
脅要殺死我?!标P(guān)于確定的行為構(gòu)成傳聞,指由行為人意圖代替言
詞的行為可能也屬于傳聞。例如,當(dāng)證人問甲是否乙威脅要殺他
時,甲點頭表示是,后來證人重做甲點頭的動作便是傳聞。
在英國普通法上漫長的證據(jù)規(guī)則演變過程中,逐步確立了許
多傳聞規(guī)則的例外情況,凡出現(xiàn)這些情況便不作為傳聞排除。其
中許多為美國證據(jù)制度所吸收,并通過立法加以明確。根據(jù)《聯(lián)
邦證據(jù)規(guī)則》的規(guī)定,傳聞規(guī)則的例外主要分為兩大類:一類例
外是陳述者能否作證無關(guān)緊要,另一類例外是陳述者不能出庭作

第一類例外,指凡出現(xiàn)這類情況之一,不受傳聞規(guī)則排除,即
使陳述者可以作證?!堵?lián)邦證據(jù)規(guī)則》具體列舉了二十四種,即:
1、表達(dá)感覺印象;2、刺激的發(fā)泄;3、當(dāng)時存在的精神、感情或
身體狀態(tài);4、出于醫(yī)療診斷或治療目的的陳述;5、被記錄的回
憶;6、關(guān)于日常行為、活動的記錄;7、在關(guān)于日常行為、活動
的記錄中沒有記載;8、公共記錄或報告;9、重要統(tǒng)計資料;10、
缺乏公共記錄或沒有記載;11、宗教組織的記錄;12、婚姻、洗
禮和類似證明;13、家庭記錄;14、反映財產(chǎn)利益的文件記錄;15、
文件中反映財產(chǎn)利益的陳述;16、在陳年文件中的陳述;17、市
場報告,商業(yè)出版物;18、學(xué)術(shù)論文;19、關(guān)于個人或家庭歷史
的名聲;20、關(guān)于邊界和一般歷史的名聲;21、性格方面的名聲;
22、先前定罪的判決;23、關(guān)于個人、家庭、或一般歷史、或邊
界的判決;24、其他例外。(第803條)
第二類例外,指在陳述者不能作為證人出庭的情況下,不適
用傳聞規(guī)則排除的情況。《聯(lián)邦證據(jù)規(guī)則》列舉了五種,即:1、先
前證詞;2、臨終陳述;3、對己不利的陳述;4、關(guān)于個人或家史
的陳述;5、其他例外。(第804條)
上述例外多年來不斷通過立法和司法決定得到發(fā)展,它們并
不是一成不變的,今后仍可能增加或減少,完全取決于將來立法
或司法的需要。

書籍目錄

目錄
美國刑事訴訟簡介
聯(lián)邦刑事訴訟規(guī)則
第一章 范圍、目的和結(jié)構(gòu)
第1條 范圍
第2條 目的和結(jié)構(gòu)
第二章 預(yù)備訴訟
第3條 控告
第4條 根據(jù)控告簽發(fā)逮捕令或傳票
第5條 在治安法官前初次聆訊
第5.1條 預(yù)備審查
第三章 大陪審團(tuán)起訴書和檢察官起訴書
第6條 大陪審團(tuán)
第7條 大陪審團(tuán)起訴書和檢察官起訴書
第8條 共同犯罪和共同被告
第9條 根據(jù)大陪審團(tuán)起訴書或檢察官
起訴書簽發(fā)逮捕令或傳票
第四章 傳訊和準(zhǔn)備審判
第10條 傳訊
第11條 答辯
第12條 審判前的書狀和申請;辯護(hù)和異議
第12.1條 通知不在犯罪現(xiàn)場
第122條 通知作精神病辯護(hù)或者專家關(guān)于被告人精神狀況的證詞
第123條 通知以公共權(quán)利為由辯護(hù)
第13條 將大陪審團(tuán)起訴書或檢察官起訴書
合并審理
第14條 將可能有不公正影響的共同訴訟分開
第15條 證據(jù)保全
第16條 透露和審查
第17條 傳票
第17.1條 庭審前會議
第五章 審判地點
第18條 起訴和審判地點
第19條 (已廢除)
第20條 為答辯和判刑而移送
第21條 為審判而移送
第22條 申請移送的時間
第六章 審判
第23條 陪審團(tuán)審判或法庭審判
第24條 審判陪審員
第25條 法官;無資格
第26條 作證
第26.1條 確定外國法律
第26.2條 提供證人陳述
第27條 官方記錄的證明
第28條 譯員
第29條 申請宣判無罪
第29.1條 終結(jié)辯論
第30條 指示
第31條 裁決
第七章 判決
第32條 課刑和判決
第32.1條 撤消或變更緩刑或監(jiān)視釋放
第33條 重新審判
第34條 阻止審判
第35條 糾正課刑
第36條 文字錯誤
第八章 上訴(已廢除)
第37條 提起上訴;申請調(diào)卷令(已廢除)
第38條 延期執(zhí)行
第39條 上訴監(jiān)督(已廢除)
第九章 補(bǔ)充訴訟和特別訴訟
第40條 提交另一地區(qū)
第41條 搜查和扣押
第42條 刑事藐視法庭(罪)
第十章 一般規(guī)定
第43條 被告人到庭
第44條 獲得律師和被指定律師的權(quán)利
第45條 期間
第46條 從監(jiān)獄釋放
第47條 申請
第48條 撤消
第49條 文件的送達(dá)和存檔
第50條 案件日程表;及時處理的計劃
第51條 不必要的例外
第52條 無害錯誤和明顯錯誤
第53條 法庭內(nèi)行為規(guī)則
第54條 適用范圍和例外
第55條 記錄
第56條 法院和書記官
第57條 地區(qū)法院制定規(guī)則
第58條 輕罪和其他輕微犯罪的程序
第59條 生效日期
第60條 標(biāo)題
聯(lián)邦證規(guī)則
第一章 一般規(guī)定
第101條 適用范圍
第102條 目的和結(jié)構(gòu)
第103條 關(guān)于證據(jù)的裁定
(a)錯誤裁定的后果
(1)異議
(2)提供證明
(b)關(guān)于提供證據(jù)和裁定的記錄
(c)陪審團(tuán)審理
(d)顯見錯誤
第104條 初步詢問
(a)關(guān)于可采性的一般詢問
(b)以事實為條件的相關(guān)性
(c)陪審團(tuán)審理
(d)被告人作證
(e)重要性和可信性
第105條 有限的可采性
第106條 書面或錄音證詞的剩余部分或相關(guān)部分
第二章 司法認(rèn)知
第201條 關(guān)于裁判事實的司法認(rèn)知
(a)適用范圍
(b)事實種類
(c)任意采用
(d)強(qiáng)制采用
(e)被聽證的機(jī)會
(f)采用司法認(rèn)知的時間
(g)指示陪審團(tuán)
第三章 民事訴訟中的推定
第301條 民事訴訟中推定的一般規(guī)定
第302條 民事訴訟中州法的適用性
第四章 相關(guān)性及其限制
第401條 “相關(guān)證據(jù)”的定義
第402條 相關(guān)證據(jù)一般可以采納;無相關(guān)性的證據(jù)不能采納
第403條 因偏見、混淆或浪費時間而排除相關(guān)證據(jù)
第404條 品格證據(jù)不能采納來證明行為;
例外;其他犯罪
(a)品格證據(jù)的一般規(guī)定
(1)被告人的品格
(2)被害人的品格
(3)證人的品格
(b)其他犯罪、錯誤或行為
第405條 證明品格的方法
(a)名聲或評價
(b)特定行為實例
第406條 習(xí)慣;日常工作
第407條 隨后的補(bǔ)救措施
第408條 和解和要求和解
第409條 支付醫(yī)療或類似費用
第410條 答辯 答辯討論和有關(guān)陳述不可采納
第411條 責(zé)任保險
第412條 性犯罪案件;與被害人過去行為相關(guān)
第五章 特權(quán)
第501條 一般規(guī)則
第六章 證人
第601條 關(guān)于證人能力的一般規(guī)則
第602條 缺乏親身體驗
第603條 宣誓或鄭重聲明
第604條 譯員
第605條 法官作為證人的能力
第606條 陪審員作為證人的能力
(a)參加審理
(b)對陪審團(tuán)裁決或起訴書合法性的調(diào)查
第607條 誰可以提出質(zhì)疑
第608條 關(guān)于證人品格和行為的證據(jù)
(a)關(guān)于品格的評價證據(jù)和名聲證據(jù)
(b)行為的具體實例
第609條 以曾被定罪的證據(jù)提出質(zhì)疑
(a)一般規(guī)則
(b)時間限制
(c)赦免、撤消或證明恢復(fù)名譽(yù)的效果
(d)未成年人的裁判
(e)上訴未決
第610條 宗教信仰或主張
第611條 詢問和舉證的方式和次序
(a)法庭控制
(b)交叉詢問的范圍
(c)誘導(dǎo)性問題
第612條 使用書面材料來喚醒記憶
第613條 證人先前的陳述
(a)就證人先前的陳述進(jìn)行詢問
(b)有關(guān)證人先前陳述不一致的外部證據(jù)
第614條 法庭傳喚和詢問證人
(a)法庭傳喚證人
(b)法庭詢問
(c)異議
第615條 排除證人
第七章 意見證據(jù)和專家證詞
第701條 一般證人的意見證詞
第702條 專家證詞
第703條 專家意見證詞的基礎(chǔ)
第704條 關(guān)于最終爭議的意見
第705條 公開專家意見所依據(jù)的事實和數(shù)據(jù)
第706條 法庭指定專家
(a)指定
(b)補(bǔ)償
(c)將指定公開
(d)當(dāng)事人自己選擇專家
第八章 傳聞證據(jù)
第801條 定義
(a)陳述
(b)陳述者
(c)傳聞
(d)不是傳聞的陳述
(1)證人的先前陳述
(2)為對立當(dāng)事人承認(rèn)
第802條 傳聞證據(jù)規(guī)則
第803條 傳聞證據(jù)的例外;陳述者可否作證無關(guān)緊要
(1)表達(dá)感覺印象
(2)刺激的發(fā)泄
(3)當(dāng)事存在的精神、感情或身體狀態(tài)
(4)出于醫(yī)療診斷或治療目的的陳述
(5)被記錄的回憶
(6)關(guān)于日常行為、活動的記錄
(7)在第(6)項規(guī)定的記錄中缺乏記載
(8)公共記錄或報告
(9)重要統(tǒng)計資料
(10)缺乏公共記錄或沒有記載
(11)宗教組織的記錄
(12)婚姻、洗禮或類似證明
(13)家庭記錄
(14)反映財產(chǎn)利益的文件記錄
(15)文件中反映財產(chǎn)利益的陳述
(16)在陳年文件中的陳述
(17)市場報告,商業(yè)出版物
(18)學(xué)術(shù)論文
(19)關(guān)于個人或家庭歷史的名聲
(20)關(guān)于邊界和一般歷史的名聲
(21)性格方面的名聲
(22)先前定罪的判決
(23)關(guān)于個人、家庭、或一般歷史、或邊界的判決
(24)其他例外
第804條 傳聞證據(jù)的例外;陳述者不能到庭作證
(a)不能出庭的定義
(b)傳聞證據(jù)的例外
(1)先前證詞
(2)臨終陳述
(3)對己不利的陳述
(4)關(guān)于個人或家史的陳述
(5)其他例外
第805條 傳聞中的傳聞
第806條 攻擊和支持陳述者的可信性
第九章 鑒定和辨認(rèn)
第901條 要求鑒定或辨認(rèn)
(a)一般規(guī)定
(b)說明
(1)具有知識的人的證明
(2)對筆跡的非專家意見
(3)由審判者或?qū)<易C人進(jìn)行比較
(4)與眾不同的特征或類似品質(zhì)
(5)聲音辨認(rèn)
(6)聲音通話
(7)公共記錄或報告
(8)陳年文件或數(shù)據(jù)匯編
(9)過程或系統(tǒng)
(10)法律或規(guī)則規(guī)定的方法
第902條 自我鑒定
(1)國內(nèi)蓋有印章的公文
(2)國內(nèi)未蓋印章的公文
(3)外國公文
(4)經(jīng)證實的公共記錄的副本
(5)官方出版物
(6)報紙和期刊
(7)商品注冊或類似標(biāo)記
(8)被承認(rèn)的文件
(9)商業(yè)票據(jù)和相關(guān)文件
(10)根據(jù)國會立法推定
第903條 不必要有補(bǔ)強(qiáng)證人證詞
第十章 文字、錄音和照相的內(nèi)容
第1001條 定義
(1)文字和錄音
(2)照相
(3)原件
(4)復(fù)制品
第1002條 要求原件
第1003條 復(fù)制品的可采性
第1004條 其他關(guān)于內(nèi)容的證據(jù)的可采性
(1)原件遺失或毀壞
(2)原件無法獲得
(3)原件在對方掌握中
(4)附屬事項
第1005條 公共記錄
第1006條 摘要
第1007條 當(dāng)事人的證詞或書面承認(rèn)
第1008條 法庭和陪審團(tuán)的職能
第十一章 綜合規(guī)則
第1101條 規(guī)則的適用性
(a)法院和治安法院
(b)訴訟范圍
(c)關(guān)于特權(quán)的規(guī)則
(d)不適用規(guī)則的情況
(e)部分適用的規(guī)則
第1102條 修改
第1103條 標(biāo)題

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